После смерти одного из римских граждан не оставившего завещания

Содержание
  1. Наследник умер, не вступив в наследство: кто получит имущество
  2. Как определить потенциального правопреемника
  3. Претенденты по закону
  4. Наследники по завещанию
  5. О праве представления
  6. О наследственной трансмиссии
  7. Когда трансмиссия не возникает
  8. Как происходит наследование при смерти правопреемников
  9. До смерти наследодателя
  10. После смерти наследодателя
  11. Стоимость вступления в наследство
  12. Что делать при пропуске срока
  13. Умерший не оставил завещания
  14. Принятие наследства без завещания
  15. Непринятие наследства
  16. Когда и где оглашается завещание после смерти?
  17. Когда оглашается завещание?
  18. Процедура оглашения завещания
  19. Вскрытие и оглашение завещания
  20. Вскрытие и оглашение закрытого завещания
  21. Что делать, после оглашения завещания
  22. Вступление в наследство
  23. Наследование по завещанию в римском праве. Виды завещаний
  24. Формы завещания:
  25. Виды завещания
  26. Условия действительности завещания
  27. Завещание ничтожно в случае:
  28. Завещание недействительно:
  29. Обязательная доля ближайших родственников
  30. В каких случаях и с кем придется делить наследство, несмотря на завещание
  31. Наличие у наследодателя иждивенцев
  32. Кто является обязательным наследником?
  33. Наследодатель состоял в зарегистрированном браке
  34. Невыплаченные долги наследодателя

Наследник умер, не вступив в наследство: кто получит имущество

После смерти одного из римских граждан не оставившего завещания

Принять наследство можно двумя способами: по завещанию и по закону. В первом случае преемники определяются завещателем, во втором – в соответствии с очередностью, установленой ГК РФ. Ситуация осложняется, если наследник умирает, не успев принять наследство. Кому в этом случае достается имущество наследодателя? Ответ на этот вопрос будет дан ниже.

Как определить потенциального правопреемника

Когда гражданин умирает, нотариусом открывается наследственное дело. С этого момента начинается процесс отчуждения имущества наследодателя. Распределение наследственной массы может происходить двумя способами:

Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Претенденты по закону

Действующее законодательство предусматривает 8 очередей наследников. Все они являются членами семьи или родственниками наследодателя. В данном случае не предусмотрена возможность передачи наследства третьим лицам.

Если умерший гражданин не оставил завещания, то его имущество распределяется между преемниками ближайшей линии. Они получают наследство в равных долях.

Приоритет в наследовании по закону имеют следующие лица:

  1. Наследники первой очереди. К ним относятся родители, дети и супруга умершего гражданина.
  2. Представители второй очереди – братья и сестры, дедушки и бабушки.
  3. Третья очередь – тети и дяди.

Представители следующих очередей – дальние родственники. К восьмой линии относятся обязательные наследники. Речь идет о следующих лицах:

  1. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые приходятся ему родственниками. Минимальное время нахождения на иждивении – 12 месяцев до момента гибели гражданина.
  2. Третьи лица, которые проживали совместно с наследодателем и находились на его содержании не менее 12 месяцев до момента открытия наследства.

Обязательные наследники получают имущество наследодателя наравне с другими претендентами.

Наследники по завещанию

Составив завещание, гражданин может определить круг наследников самостоятельно. В распоряжении может быть указан как родственник, так и третье лицо, не являющее наследником по закону.

Например, завещатель может отписать свое имущество друзьям, знакомым, коллегам по работе, и даже юридическим лицам. При этом он может лишить наследства законных претендентов.

Для этого они просто не указываются в завещании.

Составляя документ, не следует забывать об обязательных наследниках. Даже если иждивенец не указан в завещании, он имеет право на получение части имущества наследодателя. Для этого ему нужно обратиться в суд.

[attention type=yellow]

Поскольку недееспособные граждане относятся к социально незащищенной категории лиц, то подобные иски обычно удовлетворяются.

[/attention]

В результате иждивенец получает половину той доли, на которую он претендовал бы при наследовании по закону.

О праве представления

Возможность принятия наследства по праву представления указана в пункте 2 статьи 1142, 1143, 1144 Гражданского кодекса РФ.

Этим правом наделяются потомки умерших наследников, относящиеся к одной из первых трех очередей наследования.

Таким образом, если преемник умирает до наследодателя или одновременно с ним, то наследство переходит его законным наследникам. Они «замещают» своего покойного родственника, получая его долю в наследственной массе.

Если предок был признан недостойным наследником, то его потомки не смогут получить имущество по праву представления.

О наследственной трансмиссии

Если потенциальный наследник умирает, не успев принять наследство, то имущество переходит к его родственникам по праву наследственной трансмиссии. Эта процедура регламентируется статьей 1156 Гражданского кодекса РФ.

Наследственная трансмиссия предполагает наличие следующих обстоятельств:

  1. Нотариус открыл наследственное дело после смерти наследодателя.
  2. В течение отведенного шестимесячного срока претендент не успел обратиться к нотариусу, чтобы принять наследство. Также он не принимал ценности по факту. Фактическое наследование предполагает совершение действий в отношении имущества покойного гражданина. Речь идет об оплате счетов, проведении ремонтных работ, эксплуатации объекта.
  3. Невозможно установить намерения покойного наследника в отношении имущества наследодателя. То есть, неизвестно, хотел претендент принимать наследство или же отказаться от него.

Для передачи объекта в рамках наследственной трансмиссии должны быть соблюдены все вышеописанные условия. В противном случае передача собственности должна происходить по другим основаниям.

Относительно статьи 1153 Гражданского кодекса РФ, под принятием наследства следует понимать такие действия:

  • подача заявления нотариусу;
  • совершение действий по фактическому принятию имущества.

Если преемник успел принять имущество покойного гражданина одним из вышеописанных способов, но не дожил до выдачи свидетельства на наследство, его потомки не могут воспользоваться правом наследственной трансмиссии. В этом случае имущество считается принятым и будет включено в состав наследственной массы умершего наследополучателя.

Когда трансмиссия не возникает

Вступлению в права трансмиссиара могут помешать следующие нюансы:

  1. Наследник умер до момента открытия наследства. В этом случае его потомки получают имущество по праву представления. Например, у гражданина К. был сын и дочь. Сын умер за год до смерти отца. Когда умирает гражданин К., то помимо его дочери имущество получают дети умершего сына. Таким образом, половину квартиры наследует дочь, а другая половина делится пополам между двумя внучками, которые получают наследство по праву представления.
  2. Трансмиссия не предусмотрена, если преемник пропустил срок принятия наследства и не успел восстановить его через суд.
  3. Умерший претендент вступил в наследство по факту. Подобное происходит в том случае, если наследник начал использовать собственность усопшего, оплачивать счета и т. д. Эти действия приравниваются к принятию наследства через нотариуса.
  4. Наследополучатель написал отказ от имущества покойного родственника. Оспорить или отменить отказную не может ни сам наследник, ни его потомки.

Как происходит наследование при смерти правопреемников

Процедура получения наследства зависит от двух факторов:

  • наличие завещания;
  • момента гибели преемника.

До смерти наследодателя

Если преемник умирает перед наследодателем или же одновременно с ним, то возможны следующие ситуации:

  1. Умерший наследник был указан в завещании. В этом случае его потомки не смогут получить наследство, поскольку на них действие документа не распространяется.
  2. Завещание отсутствует. Тогда наследование происходит по закону, а часть имущества передается по праву представления.

Вне зависимости от обстоятельств, срок принятия наследства составляет полгода с момента гибели наследодателя.

После смерти наследодателя

Если преемник умирает в течение полугода после смерти наследодателя, не успев вступить в права наследования, то возможны следующие последствия:

  1. Потомок умершего наследника может получить причитающееся ему имущество по праву трансмиссиара.
  2. Для принятия наследства трансмиссиару выделяется не менее трех месяцев с момента гибели основного претендента.
  3. Если потомок погибшего преемника отказывается от наследства или же пропускает сроки его принятия, то имущество делится между законными претендентами.

Стоимость вступления в наследство

Процесс получения имущества по праву представления или в рамках наследственной трансмиссии предполагает оплату госпошлины. Ее размер определяется следующим образом:

  • 0,3% от стоимости отчуждаемого имущества, если умерший наследник был близким родственником или членом семьи наследодателя (максимальная сумма – 100000 рублей);
  • остальные преемники платят взнос в размере 0,6% от стоимости наследства, но не более миллиона рублей.

К дополнительным расходам относятся услуги нотариуса правового и технического характера. Они оплачиваются отдельно. Расценки определяются региональными нотариальными палатами. Для уточнения тарифа можно воспользоваться сайтом Федеральной нотариально палаты.

Что делать при пропуске срока

Если срок пропущен, то наследнику следует обратиться в суд с целью его восстановления. Добиться удовлетворения иска удастся лишь в том случае, если причина пропуска была уважительной.

Речь идет о болезни, продолжительном пребывании за границей, отсутствии информации о смерти наследодателя и т. д. Суд потребует документальных подтверждений причин пропуска.

Это могут быть справки, командировочные листы, свидетельские показания, фото и видеоматериалы.

Источник: https://runasledstvo.ru/chto-delat-esli-naslednik-umiraet-ne-uspev-prinyat-nasledstvo/

Умерший не оставил завещания

После смерти одного из римских граждан не оставившего завещания

Смерть нельзя запланировать. Поэтому часто случается, что человек не оставляет никаких распоряжений относительно того, кто и как будет наследовать его нажитое имущество. В этом тексте разберемся, что будет, если умерший не оставил завещания и какая помощь юриста в Москве будет нужна наследникам.

Определено, что любой человек может посмертно распорядиться своим имуществом путем составления завещания. То есть он сам может выбрать, кто и какую собственность унаследует после него. Но если завещания нет, то начинают применяться нормы гражданского законодательства, определенные в гл. 63 ГК РФ. И наследство будет распределяться между наследниками соответствующей очереди наследования.

Всего определено 8 очередей наследования, каждая из которых образуется дальностью степени родства. При этом наследники последующей очереди не смогут наследовать с наследниками предыдущей очереди, за исключением лиц, относящихся к 8 очереди.

Ведь иждивенцы наследодателя призываются к наследованию вместе с той очередью, которая наследует за умершим.

Но при этом представитель 8 очереди должен пробыть на иждивении умершего 1 год и более до смерти наследодателя и проживать совместно с ним.

Конкретные права каждого из наследников проистекают из его дальности родства. Чем более дальнее родство имеется, тем меньше шансов получить наследство.

А если родства вообще нет, то на наследство претендовать и вовсе не получится.

Исключение составляет лишь 7 очередь, которая состоит из неусыновленных детей законных супругов, либо из законного супруга родителя, который не оформил родительские права.

Но эти нормы применяются только в случае, если нет завещания. Как узнать, оставил ли умерший завещание? Довольно просто:

  • проверить личные документы умершего – большинство людей хранит важные бумаги в определенном месте своего дома;
  • обратиться к нотариусу по месту жительства умершего – завещание вполне могло быть составлено именно у него;
  • обратиться с запросом в нотариальную палату района, города, области – информация о наличии завещания может быть предоставлено через эти структуры;
  • обратиться электронному реестру.

С некоторых пор в России введен единый реестр завещаний. Конечно, содержание завещания вряд ли удастся открыть через него. Однако наследникам станет известно, есть ли вообще завещание и если есть, то к какому именно нотариусу нужно обращаться. Ведь бывает и так, что документ составляется у нотариуса не по месту проживания человека, что не лишает документа юридической силы.

При отсутствии завещания законным наследникам придется решить для себя, принимать наследство, или же не принимать. И им придется поспешить с принятием решения, ведь срок принятия наследства определен в 6 месяцев с момента смерти (признания умершим) наследодателя.

Принятие наследства без завещания

Если человек умер, не оставив завещания, то его родственники могут принять наследство. Это можно сделать 2-мя способами.

  1. Через нотариуса. Для этого нужно обратиться в нотариат по месту жительства наследодателя с заявлением. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на наследство и сам факт открытия наследства.
  2. Фактически. Первоочередные наследники должны сделать хоть что-то, что указано в ст. 1153 ГК РФ (оплатить долги наследодателя, получить за него деньги, владеть и пользоваться жильем и другими вещами и пр.).

Но наследникам стоит все-таки сразу оформлять свои права. Это существенно снизит шансы лишиться имущества и потом долго судиться с государством, а то и с мошенниками. Для оформления наследства через нотариат без завещания потребуется:

  • заявление о принятии наследства;
  • личный паспорт наследника (свид-во о рождении для лиц моложе 14 лет);
  • документы о смерти наследодателя (нужны для открытия наследственного дела);
  • документы о родстве, или решение суда об установлении родства (для установления права на наследство).

Но наследник может и не принимать наследство, особенно при наличии должных оснований для этого.

Непринятие наследства

Факт отказа от наследства можно оформить нотариально. Для отказа достаточно просто написать заявление об отказе от наследства и направить этот документ нотариусу по месту открытия наследства.

Остальные бумаги – те же, которые потребуются для принятия наследства. Конечно, можно просто не являться к нотариусу с заявлением о принятии наследства.

Это особенно удобно для дальней родни, ведь удастся избежать установления факта родства по суду.

[attention type=red]

Но вот близким родственникам все-таки лучше использовать официальный отказ. Ведь впоследствии не придется доказывать, что наследство было принято.

[/attention]

Многие удивятся – а зачем людям вообще нужно право отказа от наследования? А все дело в том, что не только имущество наследуется наследниками без завещания, но и все долги, которые успел завести наследодатель при жизни. В иных ситуациях объем долгов в разы превышает наследство. И наследникам не всегда бывает выгодно принимать эти обязательства на себя.

Но просто так от наследства не получится отказаться, если в числе призываемых наследников имеется несовершеннолетний ребенок. Нотариус не примет отказ, если не будет предоставлено разрешение органов опеки.

Таковое разрешение получить можно лишь при условии, если удастся доказать, что наследство станет обременительным для ребенка. Например, если у наследодателя были долги, или имущество не имеет ликвидности.

Источник: https://Pravda-Zakona.ru/article/umershij-ne-ostavil-zaveschaniya-pomosch-yurista.html

Когда и где оглашается завещание после смерти?

После смерти одного из римских граждан не оставившего завещания

Согласно законодательным нормам Российской Федерации каждый дееспособный, совершеннолетний гражданин имеет право оставить распоряжения относительно раздела имущества после его смерти. Когда оглашается завещание после смерти рассмотрим в нашем материале.

Когда оглашается завещание?

Оглашение распоряжений, оставленных собственником имущества, проводится нотариусом в двух случаях: при утере экземпляра наследодателя или если усопший составил документ закрытого типа. Закрытый тип документа предполагает полную конфиденциальность оставленных распоряжений до дня смерти наследодателя.

Процедура оглашения проводится для близких, указанных приемников после смерти наследодателя. При жизни собственника действует «тайна завещания».

Согласно основных требований по составлению, бумага составляется в двух экземплярах, один из которых хранит собственник, второй — нотариус. Узнать место нахождения нотариуса составившего документ можно в любой нотариальной конторе.

Достаточно предоставить пакет документов, написать заявление о поиске бумаги. Претенденту будет выдана справка с указанием адреса специалиста заверившего документ.

Информация о составление документа фиксируется через единый нотариальный реестр.

Документы составленные до начала 2018 года могут быть не зафиксированы в электронной системе.

Существует несколько принципов, которые не должны быть нарушены текстом распоряжения: должен учитываться интерес претендентов на выделение обязательной доли, предписание должно вписываться в рамки закона.

Ошибки при составлении могут стать поводом для оспаривания распоряжения через суд.

Процедура оглашения завещания

Оглашение завещательного распоряжения происходит в присутствии наследников и свидетелей после смерти наследодателя. Днем открытия наследства считается момент смерти собственника. Для оформления собственности через нотариуса выделяется шесть месяцев с момента открытия наследства.

В некоторых случаях судом признается смерть наследодателя. В таких случаях датой открытия считается день вступления в силу судебного решения.

Сообщить о смерти наследодателя могут родственники, наследники назначенные завещанием или душеприказчик. Специалист нотариальной конторы может связаться с претендентами благодаря оставленным координатам составителем.

[attention type=green]

Информация оставленная при составлении может быть не актуальна на момент открытия наследства.

[/attention]

Если претендент не заявил о своем желании воспользоваться правами наследования на протяжении полугода, собственность может подлежать разделению между другими претендентами.

Нотариус не имеет права разглашать содержимое текста бумаги до смерти наследодателя. «Тайна» охраняется законом. Особое значение имеет данное правило при вскрытии закрытого типа бумаг.

Сокрытие существования документальное распоряжение собственника относительно имущества, может стать причиной признания претендента недостойным наследником.

Вскрытие и оглашение завещания

Специалист нотариальной конторы должен огласить порядок разделения завещанного имущества. Нотариус вскрывает закрытый тип завещания согласно определенному протоколу.

 Нотариус должен вскрыть конверт с закрытым завещанием, открыть тайну последнего волеизъявления усопшего в течение двух недель после кончины наследодателя.

За это время специалист нотариальной конторы информирует претендентов о назначенном числе оглашения распоряжения усопшего.

Процедура вскрытия, оглашения происходит в строго назначенный день. Процедура имеет следующий порядок:

  • Оглашение происходит при всех претендентах;
  • Нотариус зачитывает текст распоряжения.

Конверт с закрытым типом завещания вскрывается перед всеми претендентами. До начала процедуры оглашения бумаги, производится проверка паспортов. Документ остается на хранение у нотариуса.

Вскрытие и оглашение закрытого завещания

После смерти собственника, претенденты должны прибыть в нотариальную контору в назначенный день. Зачитать закрытое завещание специалист должен после проверки печатей, подписей на конверте, свидетельствующих о подлинности бумаги. Нотариус оглашает последнюю волю усопшего по аналогичной схеме.

При оглашении текста завещания создается протокол. Протокол описывает условия распоряжения, данные присутствующих претендентов, данные нотариуса, размер государственной пошлины, дата оглашения, подписи, печати.

Закрытое завещание может быть оглашено только по требованию заинтересованных сторон.

Что делать, после оглашения завещания

После оглашения завещания заинтересованные стороны могут согласиться с текстом документа, заняться подготовкой документов для вступления в права наследования, написать заявления о желании воспользоваться правом на получение доли.

Родственники могут выразить несогласие относительно содержимого документа. Составить исковое заявление суду, приложить документальное обоснование причины аннулировать распоряжение наследодателя.

Претендент имеет право отказаться от выделенной доли, написать письменный отказ или проигнорировать процедуру наследования.

Вступление в наследство

Чтобы оформить выделенное по наследству имущество, необходимо произвести ряд обязательных действий:

  • Подать заявление нотариусу;
  • Предоставить пакет документов для оформления собственности.

После проверки пакета документов нотариус заводит дело. При отсутствии препятствий через полгода после смерти наследодателя наследнику выдается свидетельство о праве на имущество. Претенденту необходимо оплатить государственную пошлину. Размер взноса зависит от стоимости имущества, порядка родственных связей.

После получения свидетельства, правопреемнику необходимо произвести оформление объекта через Государственные органы.

Транспортное средство необходимо оформить через ГИБДД на протяжении десяти дней с момента получения свидетельства.

Недвижимость можно оформить на протяжении семидесяти пяти лет после получения свидетельства. Права собственника без оформления бумаг через Росреестр будут неполные. Владелец не сможет продавать имущество, дарить, передавать по наследству.

При продаже унаследованного имущества ранее пятилетнего срока, собственнику предстоит оплатить Государственную пошлину. Размер пошлины зависит от стоимости объекта, наличия льгот.

Источник: https://onasledstve.ru/nasledstvo/kogda-oglashaetsya-zaveshhanie-posle-smerti/

Наследование по завещанию в римском праве. Виды завещаний

После смерти одного из римских граждан не оставившего завещания

Завещанием (testamentum) в римском праве признавалось не всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника.

По классическому праву требовалось, чтобы такое назначение было в самом начале завещания.

Назначение наследника составляло существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имелись даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не был назван в этом распоряжении в качестве наследника (никому не дано nomen heredis, имя наследника), завещание не было действительным. Назначением наследника, однако, завещание могло не исчерпываться; в нем могли также содержаться отказы (легаты), назначаться опекуны к малолетним наследникам и т.п.

Завещание является односторонней сделкой, т.е. оно выражает волю только завещателя.

То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при условии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания (как, например, согласие одаряемого при дарении), а только после смерти завещателя, как совершенно самостоятельный, отдельный от завещания акт.

Односторонний характер завещания проявляется, между прочим, в праве завещателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.

Формы завещания:

    1. Устные и письменные.
    2. Частные и публичные.

Виды завещания

По свидетельству Гая, в древнейшем праве существовали два вида завещания:

    1. Публичный акт гласного завещания (comitiis calatis).
    2. Завещание перед вступлением в поход (in procinctu).
    3. Завещание посредством весов и меди (или манципации).

Публичный акт гласного завещания совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, т. е.

прежде всего назначал себе наследника, а кроме того, мог распорядиться о выдаче наследником легатов, мог назначить опекуна жене и несовершеннолетним детям и т. п.

, а затем обращался к народу с просьбой, например: так я передаю имущество, отказываю, завещаю, и вы, квириты, засвидетельствуйте это. В более позднее время это обращение к народу и самое участие народа в совершении завещания стали простой формальностью.

Обе первые формы были выражением воли наследодателя перед римским народом. Однако порядок совершения этих двух видов завещания, так же как и условия, в которых они совершались, были различны.

Обе древнейшие формы завещания имели ряд недостатков:

    1. обе формы неизбежно влекли за собой гласность завещательных распоряжений, которая не всегда соответствовала интересам завещателя;
    2. завещание comitiis calatis могло совершаться только дважды в году в определенные дни, а завещание in procinctu было недоступно лицам, не входившим в состав войска, в частности старикам и больным, т.е. тем, кто был особенно заинтересован в совершении завещаний.

Практика нашла способ удовлетворить соответствующие интересы, использовав здесь, как и в ряде других случаев, манципацию. Завещатель передавал посредством манципации все свое имущество доверенному лицу (familiae emptor), который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем.

Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей, казначея и доверенного лица произносил формулу манципации, приспособленную для данного случая. После этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой, подобной той, с какой завещатель обращался к народу в народном собрании.

Устные распоряжения завещателя составляли торжественное обещание и присоединялись к манципации.

Эта форма завещания могла быть использована в любое время. Но, как и древнейшие формы завещания, она делала его гласным.

Чтобы избежать этого недостатка, была введена письменная форма завещания: после совершения манципации завещатель передавал доверенному лицу навощенные таблички (tabulae testamenti), на которых была изложена воля завещателя, и говорил: «Как написано в этих навощенных табличках, так я и распоряжаюсь».

[attention type=yellow]

Вслед за этим таблички завязывались шнурком и скреплялись печатями и подписями как завещателя, так и всех присутствующих при совершении акта семи лиц: доверенного лица, пяти свидетелей и казначея.

[/attention]

Наряду с описанными формами частного завещания в период домината появились публичные формы завещания:

    • завещание, заявленное перед судом (testamentum apud acta conditum);
    • завещание, передававшееся на хранение императору (testamentum principi oblatum).

Помимо общих существовали и специальные формы завещания, сложные для одних особых случаев и упрощенные — для других. Так, например, завещания слепых совершались не иначе как с участием нотариуса.

Во время эпидемии допускалось отступление от правила (unitas actus), в частности, в отношении одновременного присутствия всех участвующих в совершении завещания лиц. Завещание, которое содержало только распределение имущества между детьми завещателя, не требовало подписей свидетелей.

Наконец, вследствие «крайней неопытности» в делах было вовсе свободно от форм завещание солдат (testamentum militis).

Условия действительности завещания

    1. Специальная завещательная способность (testamentifactio activa), которая требовалась в момент совершения завещания. Завещательной способности не имели недееспособные (душевнобольные, малолетние, расточители), лица, осужденные за некоторые порочащие преступления, и пр.
    2. Соблюдение формы завещания, достаточно сложной даже в праве Юстиниана (требовалось присутствие семи свидетелей, письменная форма не была безусловно обязательной).

      Наряду с частными завещаниями совершались и публичные (при участии органа государственной власти):

      • путем занесения распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата;
      • путем передачи в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение.
    3. Наследник должен быть назначен лично завещателем, ясно и точно; должно быть назначено «определенное лицо», persona certa, обладающее способностью быть назначенным наследником. Такой способности не имели, например, лица, которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты, а также дети государственных преступников и др.

Назначение наследника под условием допускалось, если условие имело характер отлагательного. В этом случае наследство открывалось не в момент смерти наследователя, а по наступлении условия. Условие отменительное в завещании не допускалось потому, что оно противоречило принципуримского наследственного права: лицо, раз ставшее наследником, остается на положении наследника навсегда, а между тем наступление отменительного условия привело бы к прекращению прав и обязанностей наследника.

Если тем не менее наследник назначен под отменительным условием, условие считается ненаписанным и наследник признается назначенным безусловно. Равным образом не допускается назначение наследника с включением срока (безразлично — отменительного или отлагательного); при нарушении этого требования сроки считаются ненаписанными.

Примером отлагательного условия может служить подназначение наследника (substitutio). Наиболее распространенный вид субституции сводился к тому, что в завещании назначался как бы запасной наследник на случай, если назначенный на первом месте по той или иной причине (смерти, нежелания принять наследство и т.п.) не сделается наследником.

В завещании назначение наследника иногда сопровождалось возложением (modus) на наследника выполнения каких-либо действий, использования имущества по определенному назначению (например, на наследника возлагалась обязанность поставить памятник на могиле завещателя). Если наследник, получивший имущество sub modo (с возложением), не выполнит возложения, допускались меры понуждения в административном порядке.

Завещание ничтожно в случае:

    • отсутствия у завещателя активной завещательной правоспособности;
    • несоблюдения формы завещания;
    • составления нового с уничтожением старого или заявлением об этом в отношении завещаний, составленных 10 лет назад;
    • отсутствия действительного назначения наследника;
    • совершения под заблуждением, принуждением или обманом.

Завещание недействительно:

    1. вследствие отмены его завещателем, которая в древнейшее время могла быть произведена только путем составления нового завещания, а по преторскому праву — путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей);
    2. если завещатель потеряет активную завещательную правоспособность по совершении завещания;
    3. если все назначенные наследники утратят пассивную завещательную правоспособность;
    4. если наследники умрут раньше завещателя;
    5. если наследники не примут наследства;
    6. если в завещании нарушаются интересы необходимых наследников.

Обязательная доля ближайших родственников

В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться своим имуществом. По законам XII таблиц «как домовладыка распорядится относительно своего имущества, так пусть и будет».

Но по мере разложения старой патриархальной семьи, с одной стороны, и утраты былой простоты и строгости нравов — с другой, завещатели стали осуществлять эту неограниченную свободу завещательных распоряжений так, что имущество иной раз передавалось по завещанию совершенно посторонним и даже случайным лицам, а ближайшие родственники завещателя, в значительной мере способствовавшие своей деятельностью образованию наследственного имущества, ничего из него не получали. В связи с этим постепенно появились ограничения завещательной свободы, разросшиеся затем в право некоторых наследников по закону на так называемую обязательную долю в наследстве, т.е. на то, чтобы и в случае составления завещания им было обеспечено (кроме особых исключительных случаев) получение некоторого минимума из наследства.

По древнейшему цивильному праву, для завещателя было установлено лишь то ограничение, что своих непосредственно подвластных (sui heredes) он не должен был обходить в своем завещании молчанием: он должен или назначить их наследниками, или прямо лишить их наследства, хотя бы и не указав никакого уважительного для того основания.

В древнейшую эпоху завещание составлялось в народном собрании; поэтому можно было рассчитывать на то, что лишить наследства самых близких людей без всякой уважительной причины завещателю помешает страх перед общественным мнением.

Лишение наследства подвластных сыновей должно было совершаться поименно в отношении каждого; дочерей можно было и не называть по имени («все прочие мои подвластные лишаются наследства»). Несоблюдение изложенных правил в отношении сына влекло за собой ничтожность завещания и открытие наследства по закону (ab intestate).

При несоблюдении этих правил в отношении дочери, внука, внучки завещание сохраняло силу, но неправильно обойденные в завещании лица «прирастали» к назначенным в завещании наследникам, т.е. вместе с ними участвовали в наследовании.

Жизнь показала, что формальное требование, обращенное к завещателю, или назначить ближайших родственников наследниками, или прямо лишить их наследства не ограждает законных интересов названных лиц.

Вследствие этого в практике суда, в компетенцию которого входили споры о наследстве (так называемого центумвирального суда), было установлено, что наиболее близких родственников недостаточно просто упомянуть в завещании, но необходимо и завещать им известный минимум (обязательная доля).

Если завещатель не исполнял этого требования, наследник, имевший право на такую обязательную долю и ее не получивший, мог предъявить особый иск querela inofficiosi testamenti, т.е. жалобу на то, что завещание нарушает нравственные обязанности.

[attention type=red]

В случае основательности иска суд предполагал, что завещатель умственно ненормален, в силу чего завещание признавалось недействительным.

[/attention]

Круг лиц, за которыми признавалось право на обязательную долю, был претором расширен, а именно, помимо непосредственно подвластных (sui heredes), право на обязательную долю было признано также и за эманципированными детьми.

В классический период право на обязательную долю принадлежало еще более широкому кругу наследников, а именно нисходящим и восходящим родственникам завещателя — безусловно, полнородным и единокровным братьям и сестрам завещателя — при условии, если наследником в завещании назначено лицо опороченное (persona turpis).

Размер обязательной доли определялся сначала одной четвертью той доли, какую получило бы данное лицо при наследовании по закону. При Юстиниане (Nov. 115) размер обязательной доли стали определять более гибко:

если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверти наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой законной доли; если же при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило бы по закону.

Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, завещание сохраняло полную силу. Уважительность причины устанавливалась в классический период по усмотрению суда; Юстиниан дал исчерпывающий перечень оснований для лишения обязательной доли; например, причинение опасности жизни завещателя, вступление дочери, не достигшей 25 лет, в брак против воли родителей и т.д.

Последствием предъявления названного выше иска («о нарушении завещателем нравственных обязанностей») в классическом праве была не полная недействительность завещания, а только в той мере, в какой это необходимо для удовлетворения жалобщика, т.е. для того, чтобы он получил обязательный минимум.

Если имеющих право на обязательную долю в конкретном случае несколько человек или в завещании назначено несколько наследников, оспаривание должен был вести каждый из обойденных против каждого из наследников в отдельности; если, например, предъявлен иск только к одному из двух наследников, назначенных в завещании, то в отношении второго наследника завещание сохраняло силу.

Если завещатель не совсем лишал своего ближайшего наследника обязательной доли, а только назначал ему ее не в полном размере, заинтересованному лицу давался иск о «дополнении законной доли».

Источник: https://jurkom74.ru/ucheba/nasledovanie-po-zaveschaniiu-v-rimskom-prave-vidi-zaveschaniy

В каких случаях и с кем придется делить наследство, несмотря на завещание

После смерти одного из римских граждан не оставившего завещания

Наследник, которого наследодатель указал в своем завещании и оставил ему свое имущество, получит это имущество, когда откроется наследство.

Однако, нет никакой гарантии, что получая завещанное наследственное имущество, данному наследнику не придется ни с кем его делить. Это относится и к тем случаям, когда претенденты на получение части наследства, не упомянуты в завещании. Более того, не исключено, что наследодатель вообще не хотел, чтобы эти люди получили хотя бы небольшую долю его имущества.

В данной статье мы рассмотрим случаи, когда это возможно.

Наличие у наследодателя иждивенцев

Право на обязательную долю в наследстве имеют несколько категорий наследников, указанных в законе. Эти наследники могут получить не менее половины от той доли, которая полагалась бы им при отсутствии завещания, то есть при наследовании по закону.

О том, при каких условиях возникает право на наследство по закону, вы можете узнать из содержания этой статьи.

Примером такого случая может служить следующая ситуация:

После смерти мужчины имеются 2 наследника первой очереди: жена и дочь. Наследодатель оставил завещание, в котором наследницей всего своего имущества указал свою дочь. Однако жена покойного на момент открытия наследства была нетрудоспособной (в возрасте 68 лет) и в связи с этим имела право на обязательную долю в наследстве.

Женщина получила половину от 1/2 доли имущества покойного, то есть 1/4 долю наследства. Остальное имущество (3/4 доли) досталось его дочери.

Об определении размера долей наследства читайте в данной публикации.

Кто является обязательным наследником?

Обязательными наследниками являются, во-первых, члены семьи наследодателя (дети, супруг и родители). На момент открытия наследства они должны быть нетрудоспособными.

В соответствии с действующим законодательством нетрудоспособными признаются следующие лица:

  • граждане, достигшие предпенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет);

  • несовершеннолетние дети;

  • инвалиды.

Не смотря на повышение пенсионного возраста, сохранен прежний возраст, дающий право на получение обязательной доли в наследстве.

Ко второй группе наследников, которые могут претендовать на обязательную долю, относятся нетрудоспособные иждивенцы наследодателя:

  • родственники, которые относятся к одной из предусмотренных законом очередей наследования — если они не менее 1 года до открытия наследства состояли на иждивении у наследодателя (т.е. получали от него средства к существованию);

  • а также вовсе не родственники, но люди, с которыми наследодатель совместно проживал и так же, в течение хотя бы последнего года своей жизни оказывал им постоянную материальную помощь.

Наследнику по завещанию придется делиться наследственным имуществом с вышеперечисленными категориями граждан.

В этой статье нашего сайт раскрывается понятие обязательной доли в наследстве, определяется размер обязательной доли и круг наследников, которые могут претендовать на получение этой доли, на конкретных примерах произведен расчет обязательной доли в наследстве, а также рассмотрены особенности отказа от обязательной доли.

Наследодатель состоял в зарегистрированном браке

По сравнению с остальными наследниками супруг (супруга) наследодателя всегда имеет веское преимущество. Переживший супруг имеет право потребовать выдела своей супружеской доли в наследстве, если ранее супруги не распределили между собой совместно нажитую собственность. Сделать это они могли с помощью брачного договора или соглашения о разделе имущества.

Например: жена завещала своему сыну от первого брака жилой дом, но этот дом был куплен, когда она состояла в зарегистрированном браке со своим вторым мужем. Никакого брачного договора или соглашения о разделе имущества супруги не заключали.

В связи с этим сыну покойной достанется не весь дом, а только его половина. Вторая половина принадлежит супругу.

Об особенностях выделения супружеской доли в наследстве читайте здесь, о правах пережившего супруга – здесь.

Невыплаченные долги наследодателя

Наследник, получив наследство, может и не знать о том, что у наследодателя имелись невыплаченные долги. Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство только по истечении 6 месяцев с момента открытия наследства, а банк без этого свидетельства не представляет никакой информации об имеющемся кредите.

Несмотря на это, наследник признается банком, как лицо, просрочившее выплату кредита. Банк может предъявить наследнику требование о досрочном погашении кредита. И если он в сжатые сроки не сможет выплатить весь долг перед банком (например, по ипотечному кредиту), то ему придется отдать банку квартиру, полученную по наследству.

Если заемщик допустил более трех просрочек по взносам за календарный год, то банк может потребовать досрочно погасить кредит. А суды считают эти просрочки, как при жизни, так и после смерти наследодателя.

В этой публикации рассмотрен порядок наследования долгов по закону, а также вопрос о том, как наследуются долги несовершеннолетними наследниками и о погашении долгов наследодателя по ЖКХ.

[attention type=green]

Переходят ли долги по кредиту по наследству, что с ними делать, каков срок исковой давности по этим долгам, порядок выплаты долгов по кредитам, имеющим обеспечение, а также другие вопросы, связанные с долгами по кредитам, рассмотрены в этой статье.

[/attention]

При этом следует учитывать, что расплачиваться с долгами наследодателя наследник может только в пределах стоимости полученного по наследству имущества. То есть, свои средства тратить на погашение кредита он не обязан.

Источник: https://nasledstvo-ru.ru/v-kakikh-sluchayakh-i-s-kem-pridetsya-delit-nasledstvo-nesmotrya-na-zaveshchanie

О законе
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: